Читайте только на Литрес

Книгу нельзя скачать файлом, но можно читать в нашем приложении или онлайн на сайте.

Читать книгу: «Принцип законности: современные интерпретации», страница 3

Коллектив авторов
Шрифт:

Глава 2
Режим законности в постклассическом измерении

И. Л. Честнов

Введение

Законность традиционно и справедливо трактуется как важнейший принцип права, фундирующий правовую систему общества. Полагаю, что с этим никто спорить не собирается. Однако по вопросу содержания данного принципа, того, как его трактовать, в юридической науке существуют серьезные разногласия. В первую очередь это связано с различными исходными методологическими и онтологическими допущениями, принимаемыми тем или иным автором. Так, для сторонника юридического позитивизма законность соотносится с властным принуждением, в лучшем случае – с процедурой принятия законодательного права. Юснатурализм законность выводит из высших принципов морали, прав человека (не суть важно, откуда они вытекают – из природы человека или Божественной креации). Представители социологии права включают законность во взаимоотношения общества и права. При всех различиях трех классических типов правопонимания, все они – в том числе представители социологии права – исходят из статичности и объективной данности законности как принципа права. В определенном смысле, законность в классической юриспруденции реифицируется, наделяется самостоятельным бытием и особо значимым ценностным содержанием.

Такая исходная методологическая установка подвергается критике постклассической теорией права. Поэтому, прежде чем вести речь о содержании законности, уместно дать общую характеристику постклассической юридической методологии.

1. Постклассическая методология права: общая характеристика

Постклассическая методология в первую очередь демонстрирует ограниченность традиционного – классического – подхода к описанию и объяснению социальных (и правовых) явлений и процессов. Казавшиеся ранее очевидными основания классической науки – объективность научного знания, его логическая непротиворечивость, достижимость научной истины и др., были развенчаны в конце ХХ в. постпозитивистами, постструктуралистами и довершившими их дело постмодернистами. Классическая социальная наука исходит из «допущения, что мир может быть корректно понят только как множество достаточно определенных и более или менее опознаваемых процессов»42. Отсюда делается вывод: «…в мире протекают определенные процессы, и они ждут того, чтобы быть открытыми. … Такова цель социальной науки: обнаруживать наиболее важные из этих устойчивых процессов»43. Такая установка напоминает фигуру «юридического Геркулеса», достичь уровня которого мечтали подавляющее большинство теоретиков права от У. Блекстона (который ввел в научный оборот этот образ) до Р. Дворкина, – ученого и одновременно политика, чей взгляд проникает в саму суть юридического, выявляет скрывающиеся от взора обывателя закономерности права и обеспечивает с помощью социальной инженерии достижение всеобщего блага. История показывает, что чаще всего поиски сущности социального (и правового) приводят к нахождению и изобличению врагов (как внешних, так и внутренних) строительства общества всеобщего блага со всеми вытекающими отсюда последствиями. Неудачи в социальных преобразованиях проще всего связать именно с ними – сознательными вредителями в деле нахождения объективной природы права, всеобщих законов его возникновения, развития и функционирования.

Неклассическая наука проблематизирует объективность познания, признавая зависимость представления об объекте от используемого метода (шире – позиции субъекта). Она вписывает в субъект-объектное отношение опосредующий его метод44. Постклассическая (или постнеклассическая) методология вводит субъект-объектное отношение в социокультурный контекст, определяемый историей, ценностями, интересами и потребностями субъекта. Однако становление постклассической научной картины мира не отрицает существование и важность неклассической и классической методологии. Как справедливо утверждает В. С. Степин, возникновение «каждого нового типа рациональности не приводит к исчезновению предшествующих типов, а лишь ограничивает сферу их действия. При решении ряда задач неклассический и постнеклассический подходы могут быть избыточными и можно ограничиться классическими нормативами исследования. Научная рациональность на современной стадии развития науки представляет собой гетерогенный комплекс со сложными взаимодействиями между разными историческими типами рациональности»45. В то же время сегодня очевидно, что для анализа социальных (и правовых) явлений и процессов адекватной постсовременному социуму является именно постклассическая методология.

Постклассическая социальная философия предлагает следующую «картину» многомерной социальной реальности: 1) любое социальное явление (процесс, норма, институт) существует преимущественно46 в трех модусах бытия – в виде массового поведения, знаковой формы и ментального образа, включая индивидуальные, групповые и коллективные (социальные, общественные) формы проявления, взаимодействующие друг с другом; 2) социальное явление является результатом предшествующей практики, в том числе, означивания, в определенном смысле результатом произвола (по отношению к предшествующим явлениям и практикам), который, впрочем, не может быть каким угодно, выступая, в то же время, относительно устойчивой структурой – массово повторяющимся поведением, зафиксированным знаком и общепринятым ментальным образом; 3) социальное явление (институт) не есть некая данность, объективная сущность, открываемая в «природе вещей», а представляет собой социальный конструкт, обусловленный и ограниченный хабитуализацией (опривычиванием) предшествующих практик; 4) оно никогда не является окончательно завершенным, а находится в состоянии постоянного переосмысления, а тем самым, трансформации; 5) любое социальное явление контекстуально и релятивно: оно зависит от исторического и социокультурного контекста, то есть, его содержание определяется связью с другими социальными явлениями и обществом как целым47.

Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать несколько принципов постклассической методологии юриспруденции.

Принципы неопределенности и дополнительности. Происходящий из принципа квантовой физики постулат неопределенности утверждает неполноту нашего знания в силу как потенциальной неисчерпаемости мира, так и ограниченности человеческого разума48. Отсюда очевидна невозможность полного, аподиктичного описания, объяснения и тем более предсказания поведения любого более или менее сложного социального явления или процесса (к коим, несомненно, относится право)49. Более того, принцип неопределенности не дает возможность дать однозначную оценку какого-либо социального (и правового) явления или процесса в связи с невозможностью рассчитать его латентные дисфункции и отдаленные последствия, а тем самым, выяснить (по крайней мере, количественно) социальное действие правовых норм и институтов и права в целом. Принцип дополнительности50 постулирует отсутствие единственной привилегированной точки зрения на объект и зависимость картины объекта от использованного метода его конструирования и познания. Отсюда можно сделать вывод о приоритете методологии над онтологией права или о зависимости картины правовой реальности от точки зрения наблюдателя и способов определения – конструировании – объекта (правовой реальности) на основе принятых методов. Принцип дополнительности в то же время постулирует неисчерпаемость измерений, точек зрения на объект, и, как следствие, множественность типов правопонимания.

Приход «постклассики» обусловлен лингвистическим «поворотом», который можно назвать принципом знаково-символического опосредования всех социальных (и правовых) явлений. Любое действие, предмет материального мира, сам человек становятся социальными явлениями, только будучи означенными и осмысленными в знаково-символических формах. Язык (точнее – человек, использующий язык) обозначает актами номинации, классифицирует, категоризирует и квалифицирует социальные ситуации, превращая некоторые из них – представляющиеся наиболее значимыми – в правовые. Тем самым, конструирование и воспроизводство правовой реальности происходит с помощью знаковых форм, наиболее важной из которых является язык51.

Знаковость права – это один из аспектов его многогранности, как минимум, дуальности: взаимодополнительности материального (реального, фактического – в терминологии Р. Алекси, и идеального. Знаковость с точки зрения постклассики предполагает приоритет прагматики или включение прагматики в семантику – использование знака дискурсивными и поведенческими (включающими дискурсивность как психический аспект) практиками людей – носителей статусов субъектов права. Поэтому недостаточно постулировать наличие материального и идеального аспектов в праве, но необходимо показать, как они взаимодействуют, взаимодополняют друг друга. Юридическое действие конституируется «субъективной» стороной – «значимостью» или процессом «означивания» (по терминологии Ю. Кристевой) – приписыванием социального значения и индивидуального смысла соответствующему действию. Именно значения и смыслы через мотивацию направляют поведение человека, в том числе при конструировании и реализации права.

Контекстуализм, историческая и социокультурная обусловленность или релятивность права, приходящие на смену универсализму, свойственному классическому правопониманию, предполагают относительность, релятивизм права по отношению к обществу, представленному социальными феноменами (политикой, экономикой, культурой и т. д.) и воспроизводимому практиками людей. Тип общества с помощью правовой культуры определяет содержание и формы права. В то же время этим не отрицается абстрактная универсальность права, которая состоит в его функциональной значимости.

Релятивизм является одним из принципов постклассической картины мира и, соответственно, эпистемологии. Он говорит, прежде всего, об относительности знания об объекте, включенном в субъект-субъектные интеракции и межкультурный контекст. Знание об объекте является всегда неполным, ограниченным, обусловленным господствующими ценностями, идеологией, общественной доксой, научными традициями и т. п., следовательно – относительным. Социальная эпистемология (Б. Барнс, Д. Блур, С. Фуллер и др.) начиная с 70-х гг. ХХ в. обосновывает зависимость научного познания от субъект-субъектных отношений, от социокультурного контекста.

Таким образом, релятивизм преодолевает наивно-реалистическое представление о познании и мире: познание не является отражением природы («зеркалом природы» по Р. Рорти), так как мы никогда не сможем сравнить представление о реальности с самой реальностью (Т. Рокмор), ибо последняя дана нам только как представление.

Все это относится и к юридическому знанию, которое – с точки зрения постклассической эпистемологии – обладает лишь относительной автономностью в среде социогуманитарного знания и обусловлено социокультурным контекстом (прежде всего, господствующими типами правопонимания), господствующей картиной мира, мировоззрением. В связи с вышесказанным можно сформулировать онтологический принцип релятивизма права: право – это социальное явление, обусловленное взаимодействиями с другими социальными феноменами, вне и без которых право не существует, и с обществом как социальным целым (последнее – не более чем социальное представление, по терминологии С. Московичи, объединяющее людей на определенной территории). Отсюда напрашивается тезис, который может показаться эпатирующим: нет «чистых» правовых явлений, как нет и не может быть «чистой системы права» Г. Кельзена. Право, как и любой социальный институт, хотя и не имеет единственного и единого референта – оно многогранно, многоаспектно – существует в социальном мире в виде взаимодействий людей, опосредованных социальными (интериоризируемыми в индивидуальные) представлениями. В этих интеракциях всегда сосуществуют психика (психические феномены), культура, язык, часто – экономика, политика и т. п. Выделить юридический момент, например, в договоре купли-продажи, перевозки или в голосовании на избирательном участке, в подаче жалобы и т. д. можно только аналитически. Таким образом, нет правовых явлений (законов, индивидуальных актов, правоотношений), которые одновременно не были бы психическими (как писал в свое время Л. И. Петражицкий), экономическими, политическими и т. д. – в широком смысле – социокультурными феноменами.

Практический поворот предполагает выявление юридических практик, в которых и посредством которых воспроизводится (как традиционно, так и инновационно) правовая реальность. Именно практики образуют содержание юридической догмы и позволяют показать механизм правовой институционализации. В юридических практиках происходит пересечение личностных интенций (потребностей, интересов, целей) с требованиями институций. Правовая культура производит социализацию человека – носителя статуса субъекта права, актора, и включает его в механизм воспроизводства системы права. Тем самым практический поворот акцентирует внимание на динамичности и процессуальности вместо статичности права.

Суть практического «поворота» применительно к юриспруденции состоит в том, что право существует только в том случае, если оно (его знаковое выражение) действует, т. е. претворяется в практиках людей – носителей правовых статусов. Действие (а значит – и бытие) права – это поведение и ментальные (психические) активности людей, взаимодополняющие и взаимообусловливающие друг друга как идеальное (психическое) значение и персональный смысл дополняет практическое действие и его результат. Соотнесение своего представления, выраженного в ожидании, с нормой права – обезличенным (обобщенным и социально значимым) Другим (его образом), воплощаемым персональным человеком и типизированной ситуацией – и реализация его (представления – ожидания) в юридически значимом поведении и есть бытие права.

Принцип диалогичности права выступает квинтэссенцией постклассической методологии с точки зрения авторской позиции, развиваемой в этой и других наших работах. Диалогичность является содержанием социальности как таковой, так как представляет собой опосредование, взаимодополнение вышеназванных моментов – принципов в онтологическом смысле – социальной (и правовой) реальности. Диалогичность как принятие позиции социально значимого Другого образует содержание легитимации правовых институтов и норм, так как соотносит требования общества (транслируемые через статус социально значимого Другого) с личностными интенциями и потребностями.

Любое социальное явление диалогично в том смысле, что оно одновременно и уникально, и типично (социально), а социальный институт (например, право) – это система связей между безличностными социальными статусами, объективированными в соответствующем ментальном представлении, и реализация этих связей в фактически совершающихся взаимодействиях персонифицированных индивидов. Другими словами, диалог – это отношение Я – Ты, за которым всегда скрыто Оно: это уникальная встреча двух личностей, которая трансформируется в типизированную безличную связь, а затем в последующие фактические взаимодействия. В окружающем нас мире фактически существуют единичные люди и взаимодействия между ними. Однако в силу необходимости экономии мышления конкретные жизненные ситуации, так же, как и их участники, объективируются человеческим сознанием в статичные формы, подводятся (в юриспруденции для этого существует специальный термин – квалифицируются) под знакомые типичные взаимодействия. В силу такой объективации они наделяются (в массовом представлении) сверхъестественными, надындивидуальными чертами и «превращаются» в субстанциональные сущности. При этом люди в таких ситуациях ведут себя так, как если бы они были такими (сверхъестественными) на самом деле. В результате происходит «удвоение» социальной реальности: над фактическими взаимодействиями «надстраиваются» социальные роли, выражающиеся, например, в правовых статусах неперсонифицированных субъектов.

Изложенные характеристики постклассической методологии права значительно изменяют господствующее представление о законности.

2. Законность как процессуальный режим

Все вышесказанное свидетельствует о том, что законность с позиций постклассической методологии права – это не объективная данность, а интерсубъективный процесс воспроизводства правовой реальности52, обусловленный историческим и социокультурным контекстом, В этой связи требует уточнения трактовка законности В. М. Сырых, для которого «правозаконность понимается как требование к органам государственной власти, органам местного самоуправления, должностным лицам, гражданам и их объединениям соблюдать Конституцию, общепризнанные принципы u нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, законы, соответствующе Конституции и принципам объективного права, а также подзаконные нормативные правовые акты, принятые в соответствие и в развитие действующих законов»53. Хотя известный теоретик права, истинный марксист-ленинец распространяет принцип правозаконности на все сферы правовой деятельности (правотворчество, правоприменение, государственное принуждение54 и реализацию права гражданами) он трактует законность исключительно как требование. Между тем само по себе требование без его реализации остается пустым звуком, но никак не становится законностью. Поэтому режим законности – это не просто требование, но одновременно и деятельность по его воплощению в правопорядке.

Требование соблюдать законы (в широком смысле – и все иные формы внешнего выражения нормативности права) не может вызывать каких-либо сомнений. Бесспорно, если актор не причисляет себя к радикальным экстремистам или анархистам, то он берет на себя моральное обязательство соблюдать законодательство. Однако не все нормы права соблюдаются: такая форма реализации права относится только к запретительным нормам, в то время как обязывающие нормы исполняются, а управомочивающие используются по собственному усмотрению субъекта права. Но более важно другое: такой подход, отождествляющий законность с требованием точного и неуклонного соблюдения законов догматичен и с теоретической точки зрения не выдерживает критики. Главная проблема, которая тут возникает (если додумать этот подход до его логического завершения) – это возможный (а может быть, и неизбежный) конфликт некритически (догматически) воспринимаемого законодательства и фактического правового поведения людей – носителей статусов субъектов права. Очевидно, что не любой нормативно-правовой акт может быть назван с социологической или естественно-правовой точек зрения правовым, не любой закон действительно (в гегелевском смысле) образует содержание правопорядка. Многие нормативные акты, к сожалению, не являются правовыми, когда, например, они не принимаются (т. е. отторгаются) населением, не обеспечены финансовыми возможностями, противоречат логике функционирования общества (или истории) и т. д. Все это говорит о том, что режим законности необходимо рассматривать более широко, чем это делается сегодня в теории права, и включать, прежде всего, критику самого законодательства.

Теория естественного права предлагает такой критерий – моральную оправданность законодательства. Законы должны соответствовать априорным принципам морали или – это уступка постсовременности – господствующему в обществе представлению о справедливости. Однако естественно-правовой подход к обоснованию законности сегодня невозможно эксплицировать и операционализировать в силу изменившихся социокультурных условий современного постиндустриального, мультикультурного общества. В мультикультурном социуме (независимо от того, проводится ли в нем политика мультикультурализма) найти такие юридически значимые ситуации, по поводу которых был бы консенсус среди представителей разных культур, практически невозможно. Поэтому даже формула Г. Радбруха55, в которой предлагается минимальный консенсус по поводу крайних форм, дающих основание для общественного согласия об их категорическом неприятии (например, массовые убийства, террористические акты, геноцид и т. п.), сегодня не работает, если достаточно многочисленные жители европейских государств, получающих в них пособия или находящиеся в статусе беженцев, дружно приветствовали события 11.09.2001.

Гораздо более перспективным для осмысления проблематики законности по сравнению с юридическим нормативизмом и юснатурализмом является социолого-правовой подход. Исходя из социологического правопонимания необходимо вести речь не о законности как идее (требовании), но о законности как аспекте социальной реальности, включающей в себя и ментальный, и фактический пласты или моменты, обусловливающие друг друга. При этом фактическое взаимодействие обусловливает соответствующее представление о феномене законности, которое, в свою очередь, продуцирует последующие взаимодействия. С другой стороны, законность необходимо рассматривать не в статике, а в динамике, как воспроизводящуюся реальность. В таком случае следует говорить о режиме законности, включающем в себя три стадии, обусловливающие (находящиеся в диалоге) друг друга, и предъявляющем требования к самому законодательству. Первой стадией режима законности является выявление потребности в правовом регулировании определенного вида общественных отношений. Второй стадией выступает процесс объективации этой потребности и формулирования нормы права в соответствующей форме. Третьей стадией является реализация формы права в правопорядке.

Такой подход не отрицает позитивистскую традиционную концепцию законности, но «вписывает» ее в более широкий – социолого-правовой контекст. Все обязаны соблюдать и исполнять законы. Этот момент представлен движением от второй стадии режима законности к третьей: законодательство воплощается (должно реализовываться) в правопорядке. Однако теория, претендующая на статус научной, должна оценивать и предъявлять научно обоснованные требования к законодательству, что происходит (должно происходить) на первой стадии режима законности. Кроме того, между третьей и первой стадиями должна быть предусмотрена (и в какой-то форме она всегда существует) обратная связь, предполагающая оценку того, как реализуется нормативный правовой материал в правопорядке, какова его социальная эффективность для того, чтобы снова производить его – законодательства – корректировку. Этот классический социолого-правовой подход предполагает постоянную динамику обозначенных выше стадий и может быть назван «режимом законности».

Предложенная схема режима законности является своеобразным идеальным типом (в том смысле, который вкладывал в этот термин М. Вебер). На практике приходится считаться, во-первых, с уже существующей системой законодательства, некоторая часть которой неизбежно противоречит потребностям общества (идеального законодательства не существует в принципе), во-вторых, с амбивалентностью всех социальных явлений (в том числе и права), вследствие чего любые наши представления об оптимальном применительно к общественной жизни всегда вероятностны. Тем не менее концепция законности, если она претендует на статус научности, должна, прежде всего, критически оценивать существующую систему законодательства и параллельно требовать точного и неуклонного ее соблюдения.

Рассмотрим эти стадии режима законности с постклассической точки зрения.

Бесплатный фрагмент закончился.

463 ₽

Начислим

+14

Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.

Участвовать в бонусной программе
Возрастное ограничение:
0+
Дата выхода на Литрес:
09 октября 2023
Дата написания:
2019
Объем:
271 стр. 2 иллюстрации
ISBN:
9785392301690
Правообладатель:
Проспект
Текст PDF
Средний рейтинг 0 на основе 0 оценок
Текст PDF
Средний рейтинг 5 на основе 1 оценок
По подписке
Текст, доступен аудиоформат
Средний рейтинг 5 на основе 2 оценок
По подписке
Аудио
Средний рейтинг 5 на основе 3 оценок
По подписке
Текст, доступен аудиоформат
Средний рейтинг 4,5 на основе 946 оценок
По подписке
Текст, доступен аудиоформат
Средний рейтинг 4,7 на основе 1681 оценок
По подписке
Текст PDF
Средний рейтинг 0 на основе 0 оценок
Текст, доступен аудиоформат
Средний рейтинг 4,7 на основе 749 оценок
По подписке
Текст, доступен аудиоформат
Средний рейтинг 4,7 на основе 1321 оценок
По подписке
18+
Текст, доступен аудиоформат
Средний рейтинг 4,7 на основе 857 оценок
По подписке
Текст PDF
Средний рейтинг 0 на основе 0 оценок
Аудио
Средний рейтинг 4,7 на основе 48 оценок
По подписке
Аудио
Средний рейтинг 4,4 на основе 7 оценок
Текст PDF
Средний рейтинг 4,4 на основе 16 оценок
Текст PDF
Средний рейтинг 5 на основе 52 оценок
Клиническая психология
Коллектив авторов
Текст PDF
Средний рейтинг 4 на основе 21 оценок
Текст PDF
Средний рейтинг 0 на основе 0 оценок